Как оформить мобильное приложение?

Как запатентовать мобильное приложение

Мобильное приложение — это весомый актив, который может «выстрелить» на рынке и принести автору колоссальную прибыль, особенно если оно представлено в магазинах App Store и Google Play.

В закладки

Поэтому создателей мобильных приложений интересует вопрос: можно ли запатентовать свое творение? Естественно, ими движет желание защитить свое авторское право на разработку и не позволить конкурентам использовать ее без разрешения. Давайте разберемся, как охраняются мобильные приложения, что требуется для их регистрации и какие особенности имеет процедура патентования мобильных приложений в России?

Авторские права на мобильное приложение

Прежде всего разберемся, каковы различия между авторским и исключительным правом. От этого зависит, захотите ли вы получить патент на приложение или нет. Авторское право — это интеллектуальное право на произведения искусства, науки или литературы, которое не отчуждается и не требует регистрации. Исключительное право, напротив, можно продать как полностью, так и частично. Оно позволяет использовать вашу разработку по своему усмотрению. Но для этого нужно стать правообладателем — получить патент или свидетельство о регистрации на объект интеллектуальной деятельности.

Итак, что представляет из себя мобильное приложение с точки зрения закона? Приложение — это не только программный код, оно может содержать уникальное дизайнерское решение, музыкальное сопровождение и т.д. Неважно, является ли оно приложением для iphone, android или ios, все они — объекты интеллектуальной собственности согласно ч. 1 ст. 1259 ГК РФ. А это значит, что любое мобильное приложение приравнено к литературному произведению и на него распространяются положения об авторском праве. Чтобы зафиксировать свое авторское право, не нужно регистрировать приложение — оно возникает сразу с момента публикации вашей разработки.

Если вы все же приняли решение о его государственной регистрации, то вправе подать заявку в Роспатент на получение свидетельства о регистрации программы ЭВМ (программного кода) или товарного знака (значок или иконка приложения). Однако учтите, что при передаче исключительных авторских прав на данное приложение другому лицу вам придется регистрировать такой переход в Роспатенте.

Многие разработчики мобильных приложений для ios или приложений для андроид боятся, что их труд будет использован конкурентами и они не смогут доказать свое авторство, если не пройдут процедуру регистрации в Роспатенте. Не стоит беспокоиться, как мы уже говорили, ваши авторские права на приложение возникают автоматически с момента публикации. Но можно подстраховаться и заранее обеспечить себе доказательственную базу:

  • посетить нотариуса и удостоверить время, когда вы предъявили ему свое приложение;

  • отправить себе на электронную почту письмо с вложением (время там также будет указано) и заверить распечатку у нотариуса;

  • «зарегистрировать» свое право автора в РАО (Российской авторском обществе).

Делать это не обязательно, но на всякий случай стоит.

Обратите внимание! Авторским правом идеи не охраняются (ч. 5 ст. 1295 ГК РФ).

Как запатентовать приложение для телефона в России?

С авторскими правами на мобильное приложение все понятно, а что с исключительными? Получить их также возможно, если оформить патент. Однако запатентовать получится только способ или способы работы вашего программного продукта, а также дизайн интерфейса. Главное, чтобы такой дизайн нес новый функционал, а не просто удовлетворял эстетические потребности пользователей. Иначе в патентовании вам откажут. А на что можно получить патент? В РФ запатентовать можно только три объекта интеллектуальной деятельности: изобретение, полезную модель или промышленный образец. А вот получить патент на идею приложения у вас не получится. Само приложение относится к изобретению, а дизайн — к промышленному образцу.

Патент на изобретение

Поскольку мобильное приложение относится к изобретению, то оно должно соответствовать определенным критериям патентоспособности:

  • быть новым, т.е. в мире еще никто до вас не додумался до такого технического решения;
  • иметь определенный уровень исполнения. Например, если вы просто убрали какой-то функционал из уже известного мобильного приложения, то ваше решение непатентоспособно. Вам нужно придумать свой уникальный функционал, который несет какую-то пользу;
  • быть промышленно применимым, т.е. его можно без труда использовать в заявленной отрасли.

Если хотя бы один критерий будет исключен, получить патент на приложение не получится.

Срок его действия установлен ст. 1363 ГК РФ и составляет 20 лет. Продлить патент на мобильное приложение не получится, поскольку законодатель позволяет продлевать только патенты на лекарственные средства или химикаты, которые используются только по лицензии.

Патент на промышленный образец

Дизайн интерфейса — это такое художественно-конструкторское решение, которое несет уникальный функционал и определяет внешний вид вашего приложения. Его можно запатентовать в качестве промышленного образца. В отличие от изобретения, патентное законодательство РФ устанавливает к нему иные критерии патентоспособности: дизайн должен обладать мировой новизной и оригинальностью, т.е. чем больше отличий от ближайшего аналога, тем лучше.

Действие патента ограничено 5 годами, но заявитель вправе продлевать его неоднократно. Срок действия при продлении не изменяется, однако за каждый год охраны придется уплачивать пошлину.

Кто может получить патент на мобильное приложение для смартфона?

Каких-либо ограничений законом не установлено. Подать заявку могут как физические, так и юридические лица. Т.е. обратиться в Патентное ведомство могут:

  • автор или авторы мобильного приложения;
  • его законный представитель по доверенности (например, патентный поверенный);
  • правопреемник автора;
  • его работодатель (по трудовому соглашению или договору уступки прав).

На последнем заострим особое внимание. Если у вас с работодателем заключен трудовой договор, то исключительное право на служебную разработку принадлежит ему по закону. Поэтому вы сами не сможете запатентовать мобильное приложение. Ваша задача — письменно известить работодателя о создании изобретения, а его — принять решение, оформлять на него патент или нет (п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Если же вы работаете на заказчика, то исключительные права на ваш труд также переходят к нему.

Что потребуется для регистрации мобильного приложения?

Самым первым шагом будет проведение патентного поиска. Для чего это нужно? С помощью поиска вы узнаете, регистрировал ли кто-нибудь в мире похожие прототипы, является ли ваше приложение для iphone или приложение для android новым, что может помешать их патентованию. Это позволит снизить риск отказа со стороны Роспатента.

Как только вы закончите с поиском, потребуется собрать установленный законом пакет документов:

Реферат, формулу и чертежи следует оформить на отдельных листах. Для них также установлены определенные требование: белые формата А4, шрифт черный с 1,5 интервалом, все поля по 2 см., кроме левого (2,5 см.).

Третий шаг — подача заявки в Роспатент любым удобным для вас способом:

  • через почту заказным письмом с описью вложения;
  • лично или через поверенного;
  • в электронном формате.

Далее начинается экспертиза, которая делится на два этапа:

  • Формальная

    В течение двух месяцев ваша заявка и присланные материалы проверяются на правильность оформления и полноту. Если находят ошибки, то вас попросят их исправить за 60 дней. Не успеете, придется доплачивать по 800 руб. за каждый месяц задержки (до полугода).

  • По существу

    Если с поданными документами все в порядке, то ваше мобильное приложение для смартфона изучат специалисты, проверят критерии патентоспособности. Изделие прошло проверку — вынесут положительное решение, нет — направят запрос на устранение недоработок. Времени у вас на это — 2 месяца.

Итак, как только вы успешно пройдете этот важный и длительный этап, вам останется заплатить последние две пошлины, дождаться регистрации приложения и выдачи патента.

Сколько стоит патент на мобильное приложение?

Получение патента на приложение — это платная услуга. Роспатентом установлены следующие тарифы:

Стоимость пошлины снизится на 30% при подаче заявки через сайт ФИПС. Главное — иметь электронную подпись. Если вы являетесь автором приложения и сами подаете заявку, то можно воспользоваться льготами. Они предоставляются инвалидам, пенсионерам, авторам-одиночкам, научным работникам. Только подтвердите свой статус соответствующими документами.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

Обязательна ли регистрация программного обеспечения в России

Согласно статье 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Сюда можно отнести огромное количество программных продуктов и сопутствующих материалов:

  • операционные системы (ОС);
  • приложения;
  • системы учета и др.

В статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации программное обеспечение названо объектом интеллектуальной собственности (ИС), соответственно, на все программные разработки по умолчанию распространяется защита интеллектуальных прав (при этом они не подлежат обязательной регистрации в патентном ведомстве).

Алгоритмы, методы и программы ЭВМ не входят в перечень патентоспособных объектов ИС. Текущее законодательство РФ (в отличие от американского свода законов) не предусматривает возможность получения патента на программу для ЭВМ или простой алгоритм. Патентование интеллектуальной собственности возможно лишь тогда, когда речь идет об изобретениях, полезных моделях или промышленных образцах. Например, тот же алгоритм, который представлен как последовательность действий, можно оформить как изобретение.

Способы (алгоритмы), которые рассчитаны лишь на совершение вычислений, не могут быть зарегистрированы в качестве изобретения.

Какие преимущества имеет регистрация прав на программное обеспечение

Государственная регистрация программного обеспечения и баз данных требуется для:

        • подтверждения принадлежности заявителю исключительного права на ПО официальным документом. После регистрации программного обеспечения выдается свидетельство, в госреестре программ и баз данных делается соответствующая запись;
        • правильного отражения затрат на создание ПО в бухгалтерском и налоговом учете компаний на ОСН. Права на программное обеспечение следует вносить в учет в качестве нематериальных активов, расходы на создание программного обеспечения необходимо капитализировать и относить на расходы через амортизацию. Нематериальные активы принимаются к учету с опорой на охранный документ (свидетельство);
        • возможности оптимизации налогов с использованием нематериальных активов. Регистрация программного обеспечения может производиться на учредителей или соавторов в определенных долях. Если осуществляется их регистрация в роли ИП с УСН 6 %, то налоговое бремя по распределению доходов существенно уменьшается;
        • решения споров о принадлежности прав на ПО. Для регистрации программного обеспечения необходимо соответствующее заявление, где авторы удостоверяют истинность указанной информации личной подписью (например, такие данные, что правообладатель – это и есть заявитель, программное обеспечение – это служебное произведение и пр.). Заявление сопровождается исходным кодом, предоставляемым на машиночитаемом носителе;
        • успешного решения споров с третьими лицами. Свидетельство о регистрации программного обеспечения нужно для того, чтобы доказать приоритет на прописанное в нем программное обеспечение и депонированные материалы (исходный текст). Если появляются вопросы касательно нарушения интеллектуальных прав, то правообладатель может отправить в Роспатент запрос о получении официальных копий депонированных материалов и сопоставить их с поддельным программным обеспечением или базами данных. Подтвердить владение программным обеспечением правообладатель легко сможет ссылкой на трудовые отношения или контракты с реальными авторами, которые упоминаются в заявлении;
        • подтверждения прав по запросу контрагентов и компетентных органов. В спорной ситуации аргументы и контраргументы играют принципиально важную роль. В подобных обстоятельствах государственному служащему легче сослаться на ваше свидетельство, обосновав таким образом отказ в иске или возбуждении дела, чем рассматривать дело по существу;

Скорость возникновения интересных и нетривиальных идей и программных решений пропорциональна стремлению авторов защитить свои права на эти инновационные решения. Поэтому у них нередко возникают вопросы о том, каким образом можно защитить свое программное обеспечение, как предупредить кражу своей идеи, как защитить свое ПО от копирования, например, оформления софта и пр.

При этом ответы на данные вопросы известны лишь узкому кругу людей. Стоит рассмотреть существующие виды программного обеспечения. Есть четыре принципиально важные категории ИТ-продуктов, которые выделяют в аспекте защиты прав:

  1. пользовательские программы (Karpersky);
  2. пользовательские онлайн-сервисы (Amo crm);
  3. программы для внутренних процессов (алгоритмы Яндекс и Google);
  4. программно-аппаратные комплексы (системы учета товара на складе);

От того, под какую категорию подпадает ваш продукт, и зависит схема защиты, объем правовой охраны, сила и качество ИС. Пункты 1 и 2 в большей степени охраняются в рамках авторского права, 3 и 4 – в рамках патентного.

Принципиальная разница патентного и авторского права в том, что в рамках авторского права произведения (книги, картины, дизайн сайта и т. д.) охраняются лишь от прямого копирования, а в рамках патентного права под защиту берется суть технического решения. В авторском праве не нужна регистрация, а длительность его действия – больше 70 лет. Срок действия патента ограничивается двадцатью годами, регистрация патентного права может занять несколько лет и требует больших финансовых вложений.

Давайте рассмотрим виды ИТ-продуктов более подробно:

Пользовательские программы

Всевозможный софт целесообразнее защищать в рамках авторского права, поскольку в этом случае более важно избежать несанкционированного использования программного обеспечния. Например, желающих сделать копию Word, а затем продать ее не так уж и много. Опаснее те, кто устанавливает взломанный Word. Чтобы закрепить за собой авторское право на свое программное обеспечение и избежать разного рода недоразумения, надо зарегистрировать программное обеспечение в ФИПС.

Пользовательские онлайн-сервисы

Это CRM, виджеты для сайтов, нестандартные мобильные приложения и пр. Эти сервисы отличаются необычным, отличным от остальных интерфейсом. Они обычно отличаются максимально удобным расположением элементов для пользователей. Поэтому и обращают на себя внимание недобросовестных конкурентов, которые предлагают подобные сервисы, отличающиеся палитрой и формой элементов. Немногим известно, что интерфейс может охраняться патентом на промышленный образец: под охрану берется «логика» расположения элементов. Существует и другая защита интерфейса – при помощи изобретения, т. е. обеспечивается охрана, например, действий пользователя на экране смартфона, таких как смахивания, уменьшения, поворота картинки и пр. Под охраной будет принцип запуска пользователем какой-либо функции смартфона, например, «Графический интерфейс пользователя для пользовательского ввода в электронное устройство», патент на изобретение .

Программы для внутренних процессов, или иными словами алгоритмы

В этом месте мы говорим о тех программных, программно-аппаратных и/или аппаратных средствах ИТ, когда не принципиальны оформление и конкретный код программного обеспечения, но суть алгоритма необходимо поставить под охрану. В этом случае также прибегают к патенту на изобретение. Но для этого алгоритм должен состоять из небольшого числа крупных шагов, которые можно легко обобщить и идентифицировать. Эта схема защиты наиболее заинтересует авторов инновационных решений, полезных для рынка. Например, «Способ выполнения электронной транзакции», патент на изобретение .

Программно-аппаратные комплексы

Здесь все предельно понятно – это набор аппаратных средств (ПК, сервер, расчетно-кассовые аппараты, аппараты для считывания штрих-кодов и пр.), которые связаны и управляются определенными программными средствами. Например, «Программно-аппаратный комплекс для людей с ограниченными возможностями по зрению», патент на изобретение .

Есть немало способов охраны и защиты программного обеспечения, но стоит помнить о том, что вы должны выбрать тот, который будет идеально соответствовать вышеназванной категории программного оборудования, его специфике и вашим задачам.

От каких нарушений обезопасит регистрация программного обеспечения

Есть некоторые очень распространенные нарушения прав на компьютерные программы, которые относят к так называемому компьютерному пиратству:

      • создание копий авторских программ и данных конечными пользователями;
      • установка авторских программ на винчестеры;
      • применение авторских программ с нарушением действия лицензий;
      • интернет-пиратство (практически не поддается диагностике);

На нарушителей прав на программное обеспечение и базы данных распространяется административная, уголовная, гражданско-правовая ответственность. Суд, как правило, выносит решение о взыскании ущерба (моральный ущерб автора + ущерб, принесенный деловой репутации правообладателя + упущенная выгода от нарушения интеллектуальных прав на программное обеспечение). Однако добиться подобного решения можно только в том случае, если докажите, что именно вы правообладатель этого ПО. Доказать это будет намного проще в случае, если у вас есть свидетельство о регистрации программного обеспечения.

Из каких этапов состоит регистрация авторских прав на программное обеспечение

Согласно законодательству РФ регистрация программного обеспечения состоит из нескольких этапов:

      • оформление заявления на регистрацию программного обеспечения по установленной форме;
      • оплата госпошлины;
      • подача заявления и пакета документов ФИПС;
      • проведение формальной экспертизы;
      • получение свидетельства о регистрации;

Документы на регистрацию могут быть поданы самим заявителем, патентным поверенным или другим доверенным лицом. После положительного рассмотрения заявления ФИПС внесет ПО в Реестр программ для ЭВМ и выдаст свидетельство о госрегистрации.

Свидетельство о государственной регистрации программного обеспечения подтверждает исключительные права заявителя на зарегистрированное программное обеспечение:

      • право полностью распоряжаться программным продуктом;
      • право на произвольное изменение названия программы;
      • право на защиту интересов владельца программы;

Регистрация программного обеспечения обозначает владельца зарегистрированной программы и служит инструментом защиты его интересов и авторских прав автора.

Каких документов требует государственная регистрация программного обеспечения

Главное в процессе регистрации программного обеспечения – точное и безошибочное оформление необходимого пакета документов.

В общем случае, регистрация программного обеспечения в Роспатенте требует следующих документов:

      • заявление на регистрацию программного обеспечения по установленной форме;
      • листинг исходного кода;
      • реферат;
      • сопроводительное письмо;
      • нотариально заверенная доверенность, если необходимо;
      • квитанция об оплате патентной пошлины;
      • согласие авторов на указание персональных сведений о них;
      • согласие авторов на обработку их персональных сведений;

Давайте рассмотрим каждый документ более подробно:

Заявление о регистрации программного обеспечения

Специальный бланк заполняется в одном экземпляре, без опечаток и помарок. На официальном сайте Роспатента можно скачать нужный бланк в зависимости от вида программного обеспечения и объема вносимых в реестр данных.

Листинг

Листинг – полная распечатка исходного программного кода.

Реферат

Это краткая информационная сводка о специфике программного обеспечения. В нем обязательно должны быть:

      • название программного обеспечения;
      • предварительная аннотация (до 700 знаков);
      • информация о программном продукте (версия, использованные алгоритмы и языки программирования, объем, назначение, специфические нюансы);

Реферат прилагается в двух экземплярах.

Сопроводительное письмо

Сопроводительное письмо оформляется на официальном бланке. Необходимо приложить один экземпляр. Сопроводительное письмо должно содержать перечень отданных на регистрацию программного обеспечения документов, основания для регистрации и просьбу о выдаче соответствующего свидетельства.

Дополнительные документы

Прикладывается квитанция об оплате патентной пошлины (4500 рублей для юридических лиц и 3000 рублей для физических).

Доверенность

Она потребуется, если вместо заявителя документы будет предоставлять доверенное лицо. На доверенности должны стоять подписи представителя и руководителя, с числом, печатью.

Наиболее частые вопросы при регистрации программного обеспечения

Сколько времени действуют права на программное обеспечение?

Гражданский кодекс Российской Федерации гласит, что период действия исключительного права на программы для ЭВМ действует всю жизнь автора, который пережил соавторов (если они были), и еще 70 лет. Точкой отсчета будет 1 января года, следующего за годом его смерти. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения находятся под защитой бессрочно. Срок действия свидетельства на программу – 10 лет.

Нужно ли регистрировать договор отчуждения (уступки) исключительных прав на программное обеспечение и лицензионные договоры?

Договор отчуждения прав на программное обеспечение нуждается в обязательной регистрации, если программа прошла государственную регистрацию. Если программа не имеет регистрации, то в регистрации договора нет необходимости. Лицензионный договор на использование программного обеспечения не нуждается в официальной регистрации.

Может ли иностранный правообладатель зарегистрировать программное обеспечение на территории России?

Граждане, живущие все время не на территории РФ, иностранные юридические лица контактируют с ФИПС через патентных поверенных, которые имеют регистрацию в указанном федеральном органе, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

На что можно зарегистрировать авторское право

Доказать авторское право иногда не так и просто!

Регистрация авторского права возможна при наличии двух обязательных составляющих: непосредственного автора и объекта права. К последнему относится все то, что является продуктом интеллектуального труда автора.

В качестве примера объектов авторского права можно привести любое литературное произведение, живописную картину, открытие в науке, программу для компьютера или изобретение какой-либо вещи.

Помимо этого, в качестве продукта интеллектуального труда автора может выступать не целое произведение в каком-либо виде творчества, а отдельная часть этого произведения, например – герой из романа. По форме существования объекты авторского подразделяют на следующие виды:

  • письменный (рукопись, литературное произведение, нотный сборник и т.п.);
  • устный (текст публичного выступления, песня собственного сочинения и т.п.);
  • изобразительный (схема, чертеж, картина, фотография и т.п.);
  • звуковой или видео формат, выражающий конечный результат интеллектуальной деятельности какого-либо лица (фильм, записанная песня и т.п.);
  • объемно-пространственный (макет, скульптура и т.п.).

Наиболее часто объектом авторского права выступает один из ниже представленных продуктов интеллектуальной деятельности:

  • книга или сценарий чего-либо;
  • музыкальное или драматическое произведение;
  • хореографическое или пантомимное произведение;
  • фильм или видеоклип;
  • скульптура и прочие вещи из графической/дизайнерской производственной сферы;
  • архитектурный объект;
  • фотография;
  • карта или план чего-либо;
  • программное обеспечение для компьютера;
  • производный документы (реферат, доклад, перевод, обзор и т.д.).

Несмотря на широкий спектр продуктов, относящихся к объектам авторского права, также существует ряд вещей, авторство на которые зарегистрировать нельзя. К таковым можно отнести:

  • произведения народного фольклора;
  • официальные документы любого масштаба (государственные, региональные, локальные, личные и т.п.);
  • общедоступные инфосообщения;
  • элементы государственной символики (герб, флаг, денежный знак и т.п.).

Помимо указанных выше вещей, объектом авторского права не может являться какая-либо идея, принцип, концепция, метод и тому подобные явления, которые уже долговременно находятся в общедоступном обращении.

Где регламентируются все законодательные нюансы по авторству

Товарный знак как авторский объект

Регламентация всех законодательных нюансов по регистрации и использованию авторских прав на какую-либо интеллектуальную собственность исходит из законодательных, правовых, международных и деловых актов по данному вопросу. В РФ не существует государственной регистрации авторского права.

Закрепить за собой право на определенный объект интеллектуальной собственности можно путем депонирования данных о нем в специализированной организации и подобными методами, которые в будущем помогут доказать, что первоисточник и первовладелец продукта именно вы. Основными источниками авторского права в России являются:

  • положения Бернской конвенции от 9 сентября 1886, когда речь идет о правах на литературно-художественные произведения;
  • положения учредительной Конвенции ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности) от 14 июля 1967 года;
  • положения Брюссельской Конвенции от 21 мая 1974;
  • положения, взятые из законодательства РФ об интеллектуальной собственности (4-ая часть ГК от 1 января 2008 года).

Законодатель России признает приоритетное положение международных документов, регламентирующих нюансы регистрации и владения авторскими правами, при решении аналогичных вопросов на территории нашей страны.

Исходя из представленной выше информации, можно констатировать, что при наличии первопатента на тот или иной продукт своей интеллектуальной деятельности любой автор сможет отстоять свои права в суде. Для этого достаточно ознакомиться с источниками авторского права международного и общероссийского характера.

Способы регистрации авторского права в РФ

Интеллектуальная собственность — распространенное понятие

Как было отмечено ранее, в России отсутствует какой-либо обязательный и необязательный орган регистрации авторского права (за исключением регистрации прав на программное обеспечение для ЭВМ). 1257 статья Гражданского Кодекса (ГК) РФ регламентирует, так называемую, презумпцию авторства на интеллектуальную собственность.

Данное понятие означает то, что любой человек будет считаться автором какого-либо интеллектуального продукта в том случае, если сможет предоставить суду экземпляр своего произведения, дату создания которого можно определить каким-либо образом и она будет более ранней, чем та, что предоставлена автором, претендующим на авторское право в данный момент времени.

То есть, если продукт вашего интеллектуального труда был ранее украден и зарегистрирован каким-либо лицом без вашего ведома, его авторство можно опровергнуть, предоставив доказательства, что именно вы являетесь настоящим автором продукта.

Однако «бегать» по судам, доказывая свое авторство, достаточно долго, затратно и проблемно. Избежать подобных проблем легко – необходимо лишь заранее зарегистрировать авторское право на свой продукт. Проводить регистрацию желательно до обнародования своего произведения.

Способов зарегистрировать авторство и защитить его от нападок недоброжелателей очень много. Общая их суть крайне проста и заключается в том, чтобы на долгое время сохранить доказательства того, что конкретное лицо (то есть вы) является автором того или иного продукта. Основными способами защиты и своеобразной регистрации авторства в РФ являются:

  • максимально ранняя фиксация факта создания какого-либо продукта конкретным лицом (например, запись произведения на одноразовый диск и его финализация);
  • сохранение всех исходных материалов, которые использовались при создании продукта;
    заверение авторства у нотариуса;
  • депонирование авторства в РАО (Российское авторское общество);
  • электронное депонирование авторства любым из доступных способов.

В целом, регистрация авторских прав России – это своеобразный вид их защиты, заключающийся в том, чтобы автор всегда имел ряд доказательств того, что именно он первоисточник, первоавтор и первообладатель какого-либо продукта интеллектуального труда.

Как оформить авторство

Регистрация авторского права в РФ осуществляется по алгоритму

Оформление авторства на какое-либо произведение зависит от того, каким способом защиты авторских прав вы решили воспользоваться. Конечно, если это обычная фиксация первоисточника, материалов создания и подобные вещи, какого-либо оформления не требуется.

Однако для регистрации и защиты авторского права через РАО, нотариуса или другим аналогичным способом понадобится предоставить некоторые документы, оплатить услуги регистратора, госпошлины и составить заявление. Общий порядок оформления авторства на продукт интеллектуального труда таков:

  • Обращение в РАО, к нотариусу или другую организацию, занимающуюся регистрацией авторских прав, с заявлением о желании получить патент на что-либо (песня, ноты, книга, фильм и т.д.).
  • Предоставление регистратору копии произведения или фотографий продукта (в случае со скульптурой, например).
  • Предоставление регистратору некоторых документов или информации, которые он попросит (у каждой организации перечень разный). Зачастую в их список входят данные об авторе, его псевдоним (если желает использовать), бумаги, подтверждающие факт обнародования, и прочее.
  • Предоставление регистратору квитанций об оплате его услуг и оплате госпошлин (если необходимо).
  • Получение свидетельства и прочих бумаг, которые подтверждают факт регистрации авторства на конкретное лицо и его защиты.
  • В зависимости от престижности регистратора стоимость защиты авторского права может варьироваться в широких пределах. Большинство авторов в РФ регистрируют патенты на свои произведения, тратя на процедуру от 500 до 3000 рублей.

Как видите, процесс регистрации авторства в России слегка запутан, однако, если разобраться во всех нюансах процедуры, не столь сложен. Надеемся, информация выше была полезна для вас.

С историей появления авторского права вас ознакомит видеоматериал:

Как зарегистрировать авторское право на программу групповых развивающих занятий для подростков

Уважаемая Марина! Разъясняю Вам,что Гражданский кодекс не выделяет учебное произведение как самостоятельный объект авторских прав (п. 1 ст. 1259) и только предусматривает «учебный характер» произведений (п. 1 ч. 2 ст. 1274). Поэтому любое произведение, созданное с целью реализации образовательных услуг, может рассматриваться как предмет правового регулирования законодательством об авторском праве. Целью создания учебного произведения (независимо от формы его выражения) является обучение учащегося. Юридическим признаком, выделяющим учебное произведение в самостоятельный объект авторского права, является его свободное использование в рамках цели создания и сферы применения. При этом свободное использование понимается как использование учебного произведения или отрывка из него без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.

Копирайт.

В большинстве европейских языков, кроме английского, вместо слова “копирайт” (Copyright) используется термин “авторское право“. Копирайт – значок ©, который помещают в выходных данных издания как указатель на право владельца, охранный знак (от англ. copyright «авторское право»). Копирайт, кроме того, (copyright – “право на воспроизведение”) – это форма защиты интеллектуальной собственности.

В 1952 году Всемирной (Женевской) Конвенцией об авторском праве был установлен такой формат оповещения. Никаких разрешений не требуется, чтобы автор начал использовать знак копирайта – Знак охраны авторского права (копирайт) оповещает о наличии у физических и юридических лиц авторского права на интеллектуальную собственность в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». Закон декларирует, что произведения, защищенные копирайтом, могут быть использованы для критики, комментариев, сообщений средств массовой информации, обучения и преподавания, а также научных исследований. Однако, при этом, произведение должно использоваться “честно”, с использованием ряда правил, наиболее известным из которых является корректная ссылка на источник и прямое цитирование не более двух абзацев оригинального текста. Знак авторского права имеет следующий состав, например: © Издательство «Книга», 2003, где 1) буква С в окружности; 2) наименование (имя) обладателя авторского права; 3) год публикации произведения.

Авторское право действует при наличии знака охрана авторского права и не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо формальностей. При отсутствии любого из элементов или неточном составлении знак охраны авторского права не действует.

Сам по себе он ничего не гарантирует, а носит информативный характер, однако помогает установить правообладателя. Значок сообщает, что какое-то лицо считает себя обладателем исключительных прав на произведение.

Услуги любого патентного поверенного (независимо от его местонахождения) по объекту авторского права состоят только в подготовке и оформлении документов на депонирование.

Депонирование представляет собой размещение документа в электронной форме в глобальной информационной сети с целью предоставления к нему свободного доступа на некоммерческой основе.

Депонирование является одним из двух общеизвестных методов обеспечения свободного доступа. Другой — свободная публикация в журналах, находящихся в свободном доступе. Иногда такая публикация называется «золотым» путём к свободному доступу, а депонирование — «зелёным». В России депонирование рукописных работ с выдачей Свидетельства осуществляет Российское Авторское общество (адрес: 123995, ГСП-5, г. Москва, ул. Б. Бронная, д. 6А, стр. 1; e-mail: rao@rao.ru; тел.: +7 (495) 697-3777; факс: +7 (495) 609-9363; отдел по работе с авторами: +7 (495) 697-3730, +7 (495) 697-5444, +7 (495) 697-0990, +7 (495) 697-0410, e-mail: n.chirkova@rao.ru). Инструкция об организации работы по депонированию результатов интеллектуальной деятельности: утверждена приказом Генерального директора РАО от 03.11.2011 № 15. Тарифы за услуги по депонированию произведений утверждены распоряжением Первого заместителя Генерального директора РАО Федотовой В.В. от 21.06.2012 № 132.

Ответственность за нарушение авторских прав и смежных прав.

За совершенное правонарушение, в том числе в авторско-правовой сфере и интеллектуальной собственности, в отношении нарушителя может наступать ответственность трех видов, согласно действующему законодательству:

— гражданско-правовая ответственность за нарушение

— административная ответственность

— уголовная ответственность

6.1. Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав.

Данный тип ответственности за нарушение авторских прав — самый распространенный. Ответственность в таком случае регулируется четвертой частью Гражданского кодекса.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение может наступить в случае предъявления требований:

— от обладателей исключительных имущественных авторских прав,

— от лиц, ими уполномоченных,

— от организаций по управлению имущественными правами на коллективной основе.

6.2. Защита исключительных прав.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется путем направления претензии о нарушении прав и предъявления требований:

1) о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя — к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права.

При нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

6.3. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

— в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

— в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

6.4. Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав (см. ст.ст. 1303-1304 ГК РФ). В случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

— в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

— в двукратном размере стоимости экземпляров фонограммы или в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта.

Удаление информации об авторском праве (копирайтов, указаний авторства и т.п.) влечет отдельную ответственность в виде возмещения убытков или компенсации в указанном размере.

6.5. Административная ответственность за нарушение авторских прав и смежных прав предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

6.6. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав и смежных прав предусмотрена Уголовным кодексом РФ.

Для того, чтобы разграничить и определить применение уголовной и административной ответственности устанавливается, была ли у нарушителя цель извлечения дохода при нарушении. Если такой цели не было, тогда административная ответственность исключается; если же была, то далее разграничение происходит по размеру причиненного ущерба. Если ущерб от нарушения авторских прав составляет в сумме до 50 000 рублей, то применяется административная ответственность; если больше, то уголовная.

Важно понимать, что привлечение к уголовной ответственности возможно даже в том случае, если нарушитель авторских прав не получал дохода от такого нарушения и даже не имел цели извлечения дохода от нарушения; иными словами, если даже распространял охраняемые объекты авторских прав, которые имеют стоимость, на некоммерческой основе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ):

Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952;

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ;

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;

Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;

Приказ Мин-ва образования и науки РФ «Об экспертизе учебников» от 11.07.2007 № 4;

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения о порядке присвоения учебным изданиям грифа Мин-ва образования РФ» от 14.07.1999 № 81;

Письмо Мин-ва образования и науки РФ «О терминах “учебник” и “учебное пособие”» от 23.09.2002 № 27-55-570/12;

Н. И. Добрякова «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА ВУЗОВ», монография, Москва, 2010;

В.П. Родин «Создание электронного учебника: концепция и способ реализации», Учебное пособие, Ульяновск, издательство «Венец», 2003;

Российское авторское общество: http://rao.ru/index.php;

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *